Лекции, шпаргалки, учебники, практикумы.
Решения задач по гражданскому, уголовному,
семейному, трудовому и другим отраслям права.
Виды юридических норм также разнообразны и классифицируются по многим основаниям. Можно подразделять нормы в зависимости от вида общественных отношений (предмет правового регулирования), от особенностей метода воздействия на поведение людей (метод правового регулирования), от той области общественной жизни, в которой они действуют (промышленность, сельское хозяйство, культура, оборона, правосудие и т.д.).
Можно подразделять нормы в зависимости от принявшего их органа, от того, к общей или особенной части отрасли права они принадлежат, от того, как они действуют в пространстве и во времени, от особенностей из диспозиций и т.д. Чаще других используется классификация по характеру действия юридических норм, весьма давняя по своему происхождению. Так, еще в Древнем Риме Геренний Модестин подразделял законы на повелевающие, запрещающие, дозволяющие и наказывающие. Теоретические споры велись уже тогда, и Цицерон, возражая Модестину, различал лишь нормы повелительные и запретительные [59, 121]. Тем не менее классификация Модестина дошла до наших дней с одним, однако, уточнением: из нее были исключены нормы наказывающие. Немецкие юристы (особенно Ф. К. Савиньи) еще в прошлом веке доказали, что они — разновидность норм повелевающих. В современной теории права, которая во многом пользуется плодами юриспруденции прошлого, классификация юридических норм рассматривается, однако, не как их распределение по классам в зависимости от произвольно выбранного логического признака, а как объективно существующее подразделение по основаниям, в конечном счете обусловленным природой нормативного воздействия на поведение людей в обществе.
При таких условиях классификация юридических норм есть выражение второго (после структуры нормы) уровня общей структуры права [3,11, 65]. По характеру своего действия функционирующие в обществе юридические нормы подразделяются на регулятивные, охранительные и дефинитивные. Регулятивные нормы непосредственно нормируют поведение (свободу) субъектов общественных отношений, опосредствуя принадлежащие им субъективные права и обязанности. Регулятивные нормы иногда называют правоустановительными, но такая их характеристика — следствие трактовки самого права как феномена, порождаемого государством. Мы исходим из иного понимания права, и поэтому не можем согласиться с подобными определениями. В свою очередь, регулятивные нормы делятся многими теоретиками на запрещающие (их диспозиция содержит запрет, обязывающий воздерживаться от определенного рода действий), управомочивающие (их диспозиция содержит дозволение, т.е. право на совершение тех или иных действий) и обязывающие (их диспозиция содержит предписания, являющееся своеобразным синтезом запрета и дозволения: субъект не только имеет право совершить предписанное, но и обязан сделать это; ему запрещено воздерживаться от того, на что он управомочен). Охранительные нормы регулируют отношения юридической ответственности, которые возникают вследствие нарушения норм регулятивных. В частности, они направлены на защиту субъективных прав. Целесообразность выделения охранительных норм в отечественной правоведческой литературе обосновывается спецификой задач, возникающих в правоприменительной сфере, и необходимостью при установлении государственно-принудительных мер учитывать многочисленные особенности правонарушений, определяющие вид и величину санкций [3; II, 67—68].
Дефинитивные нормы, появившиеся в теории права еще в середине 50-х гг. прошлого века благодаря трудам немецкого юриста Геля, прямо правил поведения не устанавливают, хотя такие правила в них, бесспорно, содержатся. Они дают определения понятий, категорий, явлений, имеющих юридическое значение. Вместе с тем они представляют собой полноценные правовые нормы. Ст.1 Конституции нашего государства, например, устанавливает, что "Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". Из нее следует, что всякий, кто сталкивается с Россией, — будь то гражданин, коллективный субъект права или признавшее Россию государство, — обязан в официальных отношениях называть ее Российской Федерацией или Россией, рассматривать ее как суверенное государство с федеративным устройством и не покушаться на его независимость, территориальную целостность, принципы федерализма, вытекающие из соответствующего договора между членами федерации. Такова ее диспозиция. Однако ст.1 Конституции имеет в виду именно Россию, а стало быть, рассчитана не на все, а только на определенные общественные отношения, обозначая их в своей гипотезе. Наконец, соблюдение содержащихся в ней правил поведения обеспечивается целым комплексом мер государственного принуждения, зафиксированных в международном, уголовном и других отраслях права. Следовательно, перед нами не только дефиниция, но и настоящая норма права в одной из ее разновидностей. Среди множества особенностей юридических норм теория права зафиксировала их различия по сфере действия.
По этому признаку выделяются общие нормы, применяющиеся ко всем отношениям данного рода (например, уже цитировавшаяся ст. 1 Конституции России применима ко всем отношениям, регулируемым остальными нормами Основного закона, ст.7 УК РСФСР, содержащая определение преступления, применима ко всем уголовно-правовым отношениям, включая, в частности, те, которые возникают по поводу действий, не соответствующих ее дефиниции преступного поведения); специальные нормы, регулирующие не все, а только определенный вид отношений данного рода (так, нормы ГК, регулирующие отношения собственности, применимы только к ним и не действуют, например, при арендных отношениях); исключительные нормы, которые, будучи дополнением к общим и специальным нормам, устанавливают изъятия из содержащихся в них правил (например, хотя по общему правилу выселение из жилых помещение производится только по судебному решению, для лиц, самовольно занявших жилую площадь, установлен административный порядок) [49, 170-172]. Теория различает юридические нормы и по степени их обязательности, выделяя нормы диспозитивные и императивные. Под диспозитивными нормами понимаются такие юридические правила поведения, которые действуют, если стороны своим договором не устанавливают других правил. Например, в соответствии со ст. 285 ГК РСФСР "наниматель обязан поддерживать нанятое имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, если иное не установлено законом или договором, и нести расходы по содержанию имущества". Это, в частности, означает, что хотя по общему правилу обязанность текущего ремонта нанятого имущества лежит на нанимателе, стороны при заключении договора могут договориться и об иных правилах. Содержащиеся в текстах подобных нормативных актов оговорки типа "при отсутствии иного соглашения", "если иное не установлено в договоре" и т.п. позволяют легко распознавать этот вид правовых норм. Императивные нормы исключают возможность замены содержащихся в них предписаний иными требованиями, которые устанавливались бы самими участниками отношений, регулируемых императивными правилами поведения.
Таковы нормы уголовного права (потерпевший с преступником не вправе договориться, что они будут считать преступлением и какое наказание за его совершение должно быть назначено), нормы административного права (заинтересованные лица не вправе сами устанавливать, где им следует переходить улицу, каков объем полномочий должностных лиц и т.д.). Особое место в нашей классификации занимают поощрительные нормы, дающие право компетентным органам при наступлении предусмотренных в гипотезах этих норм условий применить их к тем, кто заслуживает поощрения (например, положения об орденах, медалях, почетных званиях и т.д.) Однако, компетентные органы вправе эту норму и не применять. "Поэтому, — отмечается в литературе, — невыполнение требований указанных норм юридически безразлично, но отнюдь не неправомерно, как и, с другой стороны, выполнение тех же требований не только правомерно, но и служит основанием для поощрения. В этом и заключается специфика поощрительных норм" [49, 175]. Наконец, свои особенности имеют и рекомендательные нормы, содержащие советы, предложения компетентных органов рассмотреть тот или иной вопрос и принять по нему определенное решение, заранее официально признавая его имеющим юридическую силу. Более глубокое изучение оснований распределения юридических норм по тем или иным их классам показывает известную условность всех классификаций. Неслучайно, что по возникающим здесь вопросам ведется множество теоретических споров, участники которых отрицают одни классификации и предлагают другие.
Условность любого основания объединения норм выражается, в частности, в том, что ни один класс не выдерживает проверки на чистоту признака, по которому произведена группировка. Например, деление норм на регулятивные, охранительные и дефинитивные, с которого теория права издавна начинает свои классификации, явно не является чистым. Поскольку все юридические нормы — правила повеления, постольку все они — и регулятивные, и охранительные, и дефинитивные — регулятивны. Разве уголовно-правовой запрет, являющийся типично охранительным, не регулятивен? Поскольку все юридические нормы включают в себя санкции, постольку все они — и охранительные, и регулятивные, и дефинитивные — охранительны. Разве правило, в соответствии с которым дети обязаны доставлять содержание своим нетрудоспособным родителям, будучи типично регулятивным, не является одновременно и охранительным? Поскольку все нормы опираются на конкретное понимание правовых феноменов, основанное на юридических определениях, постольку все они — и дефинитивные, и регулятивные, и охранительные — дефинитивны. Разве ст. 144 УК, устанавливающая ответственность за кражу, "то есть тайное похищение чужого имущества", будучи "типичной" охранительной нормой, одновременно не дефинитивна? Не выдерживает проверки на чистоту основания классификации и подразделение регулятивных норм на обязывающие, запрещающие и управомочивающие. Тот, кто изучал этот вопрос, анализируя конкретные нормы, приходит обычно к закономерному выводу, что в юридической действительности не существует правовых норм, которые были бы или только обязывающими, или только запрещающими, или только управомочивающими.
Эти исследования показывают, что любая юридическая норма является в одно и то же время и обязывающей, и запретительной: "обязывая к совершения какого-либо действия, норма запрещает воздержание от его совершения, как и, наоборот, запрещая совершение определенного действия, она обязывает к его несовершению. В то же время всякая правовая норма носит и управомочивающий характер: норма, обязывающая к совершению того или иного действия и запрещающая его несовершение, как и, наоборот, норма, запрещающая совершение данного действия и обязывающая к его несовершению, управомочивает (уполномочивает) кого-либо требовать соответственно совершения или несовершения этого действия" [49, 176-177]. В справедливости приведенного рассуждения можно убедиться и, так сказать, экспериментальным путем: простой опыт показывает, что любая обязывающая норма может быть сформулирована как норма уполномочивающая, любая запретительная — как обязывающая и т.д. и т.п. Условность классификаций правовых норм, предупреждая против преувеличения их теоретической важности, отнюдь не исключает их значения вообще. Они отражают особенности структуры права, позволяют лучше понять этот социальный институт как сложное общественное образование и помогают осуществить переход к его трактовке как системы.