Курс лекций по гражданскому праву (Егоров Н.Д.). Лекция № 9 "Сроки осуществления и защиты гражданских прав". (Лектор - Павлова О.П.)

Прежде чем переходить к срокам, само понятие осуществления и защиты гражданских прав. Когда вы рассматривали вопрос о понятии гражданского правоотношения, а все то, что регулирует гражданское право становится гражданскими правоотношениями. Вы поняли это, да? То вы рассуждали о том, что содержание любого гражданского правоотношения составляют права и субъективные права, и юридические обязанности участников гражданских правоотношений. При этом право понималось как мера возможного поведения управомоченного лица и возможность требовать определенного поведения от лица обязанного. А обязанность понималась как мера должного поведения обязанного лица. И вы говорили о том, что в гражданских правоотношениях права и обязанности должны все время корреспондировать друг другу. То есть тот принцип, который вам известен, что нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав он как раз и означает, что каждому субъективному праву должна соответствовать некая гражданско-правовая обязанность, что обязанность и право существуют соответственно тогда и поскольку, и в том объеме, когда существуют корреспондирующим им права и обязанности. Вам объясняли, например, составлять текст гражданско-правового договора нет необходимости, параллельно прописывать в качестве обязанности должника и корреспондирующих им прав соответственно обязанности кредитора ибо, если стороны подписали данный письменный документ, в котором содержатся, например, только права или только обязанности, подразумевается, что должны принимающие на себя обязанности и кредитор, подписывающий этот договор, соответственно приобретает соответствующие права либо обязанности. Осуществление гражданских прав должно соответствовать требованиям, указанным в договоре, и это понятно.

Договором определяется срок, например, договором конкретизируются те или иные действия. Если в договоре достаточно определенно не установлены права и обязанности, то можно говорить о том, что порядок осуществления определяется законом. Не для всех, конечно, обязанностей и прав. Но в определенных случаях, есть такие нормы, вы знаете, которые, вы узнаете потом, становятся обычными условиями любого договора, которые применяются в договоре, если они соотношением сторон не определены, либо это такие нормы, которые даже изменять нельзя.

Например, сроки заключения основного договора при заключении предварительного. То есть этот срок может быть определен в предварительном договоре и не должен превышать трех лет. Если он не установлен, то в ГК есть норма, которая определяет, что предварительный договор связывает нормы в течение года. А это значит осуществление права для заключения основного договора после заключения предварительного может быть осуществлено только в течение года. И, наконец, третья категория норм - это нормы, которые определяют пределы осуществления любых гражданских прав. Общие правила, которые касаются пределов осуществления гражданских прав, собраны в статье 10 ГК. И здесь появилась такая интересная норма, которая, может быть, вам запомнилась еще с Римского права. В этой статье установлено, что помимо того, что гражданские права должны осуществляться в точном соответствии с нормами договора и закона, не допускается осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Злоупотребление правом известно еще Римскому праву. Сегодня эта норма попала и в российское гражданское право. О чем идет речь? Речь идет о таком поведении управомоченного лица, когда внешне оно представляет собой вроде бы осуществление его права, права собственника, право арендатора. Но одновременно с тем, что в этой форме реализуется чье-то право, соответствующее поведение нарушает и права иных лиц.

Например, гражданин на принадлежащем ему земельном участке возводит какое-то сооружение, которое затеняет соседний земельный участок. Или гражданин с целью охраны своего земельного участка обносит его колючей проволокой под напряжением или минирует земельный участок. В гражданском праве есть нормы, которые с помощью специальных гражданско-правовых средств защищают от злоупотребления правом. Например, негаторный иск, который вы будете изучать.

Негаторный иск предоставляет собственнику право защищаться от других лиц, которые мешают ему пользоваться и распоряжаться своей вещью. Например, Московский универмаг в свое время предъявлял иск компании, которая размещала рекламные щиты перед витринами Московского универмага. Иск был квалифицирован как негаторный, содержание искового требования было направлено на то, чтобы эти щиты были убраны, и мотивировка сводилась к тому, что торговая организация (Московский универмаг) для осуществления своей деятельности должен заниматься рекламой, должен иметь нормальные витрины и доступ к ним. И иск был удовлетворен, хотя та компания, которая размещала щиты, размещала их не на земле, принадлежащей Московскому универмагу и не нарушила никаких правовых норм, которые устанавливали бы процедуру размещения рекламы. Подобный иск, направленный против злоупотребления правом, где нарушаются права других лиц, предъявляется, например, в случаях, когда еще не ведется, но предполагается осуществить строительство жилого дома, которые после его возведения лишит жильцов многоквартирного жилого дома доступа света в квартиру и возможности иметь, допустим, детскую площадку, подъезд или подход к подъездам дома. Если эти или подобные иски не могут быть квалифицированными как специальные иски, предусмотренные отдельными нормами, сегодня могут иметь общую ссылку на статью 10 ГК, где запрещено использовать свое право с целью причинения вреда своим лицам. Также будут квалифицироваться сегодня действия или использование гражданских прав путем, например, злоупотребления монопольных отношений на рынке. Нормы антимонопольного законодательства, которые в общем виде запрещают монопольную деятельность, направленную на развитие конкуренции, тоже могут быть использованы для судебной защиты тех лиц, чьи интересы нарушены действиями того или иного монополиста. Это, повторяю, интересные новые правила, которым, я думаю, в нашей судебной практике предстоит большая жизнь. Далее. Защита гражданских прав может осуществляться способами, перечисленными в статье 12 ГК, и иными, которые не противоречат общим принципам или основным началам гражданского права, так как в статье нет исчерпывающего или закрытого перечня, и она тоже заканчивается упоминанием о возможности использования иных способов. Если пытаться систематизировать эти способы, то можно отметить, что к числу способов защиты относятся, во-первых, все меры гражданско-правовой ответственности. Это возмещение убытков, уплата неустойки, компенсация морального вреда. Далее к способам защиты, безусловно, относятся и такие, как признание недействительными актов государственных органов или неприменение судом акта государственного органа, противоречащего закону. Иногда "и", иногда "или" достаточно может быть. Если дело дошло до применения, то нужно не признавать акт действительным и просить о его неприменении. Если конкретно никаких правоотношений не применяется, то заинтересованное лицо может ограничиться только признанием акта. Далее. Это может быть признание права, Например, признание права собственности. Если утрачены правоустанавливающие документы, лицо не может ничем подтвердить свое право собственности, оно вынуждено обращаться в суд, предъявляя доказательства законности своего владения, пользования, распоряжения, и просить о признании права собственности. Например, были такие иски неоднократно в нашей практике, допустим, когда в уставный капитал акционерных обществ, двух иногда больше, включался один и тот же имущественный комплекс. Если приватизация шла раздельно отдельных структурных подразделений унитарных предприятий. Через какое-то время неизбежно при попытке осуществить распоряжение этим имущественным комплексом, выяснялось, что одновременно собственностью двух разных обществ является одно и то же здание, например. Как тогда защитить акционерному обществу свое право? Тот кто обращается в суд предъявляет единственно возможный иск о признании за ним права собственности на это здание или на этот имущественный комплекс. Признание сделки недействительной, присуждение к исполнению обязанностей в натуре, например, если продавец не передает покупателю вещь или арендатор не возвращает арендодателю имущество, как они могут защитить свое право на эти вещи? Только путем обращения в суд и предъявлении требования о принуждении к исполнению обязанности в натуре. То есть обязанности по договору купли-продажи или договору аренды. И последний способ, на котором я остановлюсь, который впервые появился в нашем законодательстве, - это самозащита гражданских прав. О самозащите специально упоминает статья 14 ГК, где говорится, что допускается самозащита гражданских прав, но способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Понятие самозащиты толкуется сегодня в теории таким образом, что под самозащитой понимается совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов, а также прав и интересов иных лиц, в том числе и государства, потому что это тоже иное лицо. Самозащита в отличие от других способов защиты гражданских прав, - это всегда действие фактического порядка. Очень широко это понятие понимать не надо, потому что и обращение в суд с иском о признании права или с требованием возмещения убытков, это тоже самостоятельные действия заинтересованного лица. И с точки зрения грамматического толкования это тоже вроде бы самозащита.

Но в гражданском праве самозащита понимается уже. Именно как некие фактические действия. Самозащитой будет, например, использование средств охраны своего имущества, охранная сигнализация, например. Но здесь важно, чтобы это не нарушало, как в случаях упомянутых мною с охраной земельного участка всякими средствами, прав и интересов других лиц. Тогда такая самозащита допускается. Но, и это очень важно, - в случаях, предусмотренных законом, причинение вреда правонарушителю или третьим лицам, при защите гражданских прав, признается правомерным. Это относятся к действиям, которые совершены в состоянии необходимой самообороны или в условиях крайней необходимости. Понятие "необходимая оборона" дано в статье 1066, потому что в особенной части, где расположена эта статья 1066, располагается один из особых видов деликтов, возмещение вреда при превышении пределов необходимой обороны. Поэтому туда и попало понятие необходимая оборона. Если превышение пределов нет, то необходимая оборона допускается. Необходимая оборона - это комплексный институт. В уголовном праве это действия, которые подпадают под признаки преступления, но не признаются преступлением.

А в гражданском праве понятие необходимой обороны шире. Это действия, подпадающие под понятие гражданского правонарушения, но не влекущие гражданско-правовой ответственности. Действия признаются необходимой обороной, если нападение противоправно, реально, то есть действительно, а не воображаемо для потерпевшего, или налично, то есть имело место. По общему правилу самозащиты, все способы должны быть соразмерно нарушению и не выходить за пределы. Превышение пределов необходимой обороны может касаться и средств защиты гражданских прав, интенсивности обороны, и, наконец, своевременности их применения. Применение их на следующий день после посягательства уже не будет необходимой самообороной. Под крайней необходимостью в соответствии со статьей 1067 понимаются действия, которые предпринимаются для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам. Если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, и этот вред возмещается лицом, причинившим вред. В отличие от необходимой обороны при крайней необходимости опасность возникает не из-за действий тех лиц, которым причинен вред. Опасность может возникнуть вследствие, допустим, стихийного бедствия. Нужно сбросить груз с корабля, чтобы удержать его на плаву. Уничтожается груз и причиняется вред собственнику груза. Или опасность может возникнуть в случае преступного поведения третьих лиц. Например, при преследовании преступника причинен вред обладателю автомобиля, произошла авария чужого автомобиля, который подвернулся по дороге преследователя. И второе, что отличает, вред причиняется третьим лицам, то есть в отличие необходимой обороны вред причиняется третьим лицам. Действия в условиях крайней необходимости признаются правомерными, но есть некоторая особенность. Обязанность по возмещению вреда может быть возложена на лицо, в интересах которого действовал причинитель. Например, на то лицо, которое спасали со льдины, где он ловил рыбу успешно или нет, и был причинен при спасании вред третьим лицам. И на это лицо может быть возложена обязанность по возмещению вреда. Причем что важно для крайней необходимости. Достигнут или не достигнут результат - не имеет значения. Если действия даже не привели к соответствующему результату, допустим, к спасению, все равно, так как они были продиктованы условиями крайней необходимости, право на возмещение вреда потерпевший имеет. Превышением пределов крайней необходимости считаются, которые причинили вред, не соответствующий характеру и степени опасности. То есть причиненный вреда больше или равен предотвращенному. Тогда в возмещении может быть отказано.

В некоторых литературных источниках к самозащите относят не только фактические, но и юридические действия. В частности, удержание, которое сегодня является способом обеспечения обязательств, и права на удержание принадлежит кредитору, в отношении которого должник не исполнил обязательства. Статья 359. Статья 397 предусматривает право кредитора, который не получил исполнения от должника, исполнить самому либо поручить третьим лицам, а с должника взыскать, раз исполнение обязательства. Статья 328, которая предоставляет право в одностороннем порядка отказаться от договора итак далее. Можно придерживаться такой позиции, здесь ничего неправильного нет, и считать это самозащитой, когда теория самозащиты сейчас пока находится в состоянии развития в гражданском праве и, может быть, большинство юристов к такому заключению придут или законодатель как-то отразить эту позицию в теории гражданского права. Дальше. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. В гражданском праве понятие "срок" используется в двух значениях. Так называют либо определенное количество времени или период времени.

Например, срок аренды. Либо определенный момент времени, например, момент начала пассажирской перевозки, отправления самолета, поезда, или момент начала какого-либо представления: начала футбольного матча и так далее. И в том, и в другом значении используется достаточно широко.

Сроки в гражданском праве относятся к таким видам юридических фактов, как события. Поэтому наступление или истечение сроков влечет определенные правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений. По видам сроки в гражданском праве делятся следующим образом. По источникам их определения делятся на: - законные, установленные нормами ГК и других нормативных актов. Например, сроки приобретательной давности, сроки исковой давности, сроки для принятия наследства. Они установлены нормами закона, - договорные определяются соглашением сторон, либо впервые, если закон не устанавливает для этих правоотношений никаких сроков, либо в случаях, если нормы закона были диспозитивны и представили нам право изменять законные сроки, - судебные сроки известны. Например, пункт 2 статьи 687. Срок для устранения недостатков в жилом помещении в случае нарушения договора найма, или сроки опубликования опровержения, если в средствах массовой информации было опубликовано сообщение, которое посягало на честь, достоинство или деловую репутацию. Суд устанавливает срок, - и иные сроки. То есть суд может пользоваться таким правом для назначения сроков, в пределах которых стороны должны осуществлять свои права, исполнять обязанности. Второе основание деления - по последствиям. Принято делить на сроки: - правообразующие. По истечении или с наступлением которых возникает право. Например, сроки приобретательной давности истекло 15 лет открытого добросовестного владения имуществом, возникло право собственности не недвижимое имущество. Правообращующие сроки. - правопрекращающие. Например, неиспользование в течение трех лет земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства может быть основанием для прекращения права собственности на этот земельный участок. Или, например, статья 445, которая предусматривает право на заключение договоров в обязательном порядке, говорит в пункте 1, что для подготовки протокола разногласий и тем самым отказа заключить договор в соответствии с соглашением, которое в оферте содержалось, установлен срок 30 дней. Если в течение 30 дней сторона не направит этот договор, значит право на высказывание возражений прекращается. - правоизменяющие сроки. Они представляют сочетание и правопрекращающих сроков, и правообразующих сроков. Правоизменяющие могут одно право прекратить, другое право - породить, либо меняют соответствующий объем права или обязанности. Следующее основание деления - по характеру определения срока в законе или в договоре.

Есть сроки императивные, которые нельзя менять соглашением сторон. Например, сроки исковой давности или сроки, установленные статьей 367 ответственности поручителя. Ответственность поручителя прекращается, если в договоре срок не установлен, по истечении года со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручителем обязательства, если иск поручителя не предъявлен. Как вы догадываетесь, существуют еще и диспозитивные сроки. Законом они установлены, но могут изменяться соглашением сторон. Например, срок действия доверенности, в законе установлен предельный - 3 года. Но соглашением сторон в пределах этих трех лет может определяться как любой, но главное - не больше 3 лет. Следующее деление - сроки делят на общие и специальные. Общие применяются для всех субъектов гражданского права. Например, сроки исковой давности, срок заключения предварительного договора одинаковы для всех субъектов. Специальные сроки применяются к отдельным субъектам либо в отдельных правоотношениях. Например, сроки установленные законом о защите прав потребителей. Сроки, допустим, для расторжения в одностороннем порядке договора купли-продажи в розничной торговле. В течение 2 недель можно расторгнуть договор, если вещь не подошла по фасону, расцветке и так далее, не мотивируя даже ее недоброкачественностью. Но этот 2-недельный срок действует только в случае, когда распространяется Закон о защите прав потребителей, то есть если вещь приобретена в предприятии розничной торговли. Пятое. Сроки делятся на определенные абсолютно, то есть конкретным периодом времени или по конкретным срокам, никакого толкования, никаких разногласий по поводу продолжительности этого срока или начала его течения быть не может, как срок исковой давности, определенный абсолютно. Бывают относительно определенные сроки. Если обратиться к статье 441, 314, 345, 397, 477, 853 и многим другим, вы встретитесь там с такими интересными понятиями, как разумный срок, нормально необходимое время и тому подобными понятиями. То есть в каждом конкретном случае это понятие будет подлежать соответствующему толкованию. Если это предприниматели - обычаям делового оборота, либо практике сложившихся взаимоотношений между участниками. И третья категория сроков, - это неопределенные сроки. Период времени в таких сроках никаким образом не определен. Например, договор энергоснабжения. По общему правилу пункта 1 статьи 540 и индивидуальный гражданин потребитель и иные потребители считается заключенным по общему правилу, если иное не установлено соглашением сторон на неопределенный срок. На неопределенный срок может быть заключен фактически любой договор. Например, договор аренды нередко заключается на неопределенный срок, статья 610. Если срок аренды в договоре не заключен, договор считается заключенным на неопределенный срок. В подобных договорах исполнение осуществляется либо в течение неопределенного периода времени, либо должно осуществляться по первому требованию, или в момент востребования, как говорят. Например, договор хранения в гардеробе, в том числе в нашем гардеробе, заключается фактически на неопределенный срок, но по первому требованию пальто или шляпа выдается поклажедателю. Это разновидность неопределенного срока, когда в любой момент можно потребовать исполнения. Следующее основание деления, на котором остановимся поподробнее, - это деление сроков на сроки осуществления гражданских прав и сроки защиты гражданских прав. Среди сроков защиты принято выделять следующие. Претензионные сроки - это сроки, в течение которых контрагент обязан обратиться к другому участнику, то есть кредитор к должнику, с требованием о защите своего права, в том числе о возмещении убытков, уплате неустойки, понуждение к реальному исполнению договора до обращения в суд. Претензионный порядок до судебного обращения споров до недавнего времени был обязательным ля всех социалистических организаций при заключении и исполнении хозяйственных договоров и привлечении к ответственности за их неисполнение. Сегодня в качестве обязательных претензионные сроки установлены только нормами транспортных законодательства. Это Федеральный закон на железнодорожном транспорте, Кодекс торгового мореплавания, Устав внутреннего водного транспорта, Устав автомобильного транспорта упоминает претензионные сроки как сроки для обращения к должнику до обращения в суд. Раньше эта процедура была обязательна, и обращаясь в суд с исковым заявлением, нужно было приложить копию претензии, копию отзыва на претензию, так же как и отзыв на иск. И если претензионных порядок не соблюдался, то в рассмотрении иска могло быть отказано, и сторонам предлагалось предварительно в досудебном порядке попытаться урегулировать свои разногласия. Но что очень важно для нас. Претензионный порядок досудебного разрешения может быть установлен соглашением сторон. То есть условия о предварительном досудебном рассмотрении в претензионном порядке может быть частью или элементом заключенного договора. В этом случае обязанность предъявить претензию становится точно такой же гражданско-правовой обязанностью, как обязанность исполнить договор, или какая-либо из обязанностей по исполнению договора.

Из-за непредъявления претензии может быть назначена в договоре неустойка или за непредъявление претензий, если это повлечет наступление убытков может последовать взыскание убытков с того лица, которое не предъявило претензию до обращения в суд. Но как и раньше, так и сейчас непредъявление претензии права на судебную защиту не лишает и не влияет на срок течения исковой давности. Вторая категория сроков - это, так называемые, гарантийные сроки. С ними вы встретитесь при изучении части Гражданского кодекса: договора купли-продажи, подряда. Разновидностью гарантийных сроков можно считать сроки годности, сроки службы товаров, сроки транспортировки, сроки хранения, Все эти сроки устанавливаются изготовителем или продавцом, продавец может этот срок увеличить, но уменьшить по сравнению со сроком, установленным изготовителем, не может. И в пределах этих гарантийных сроков, кредитор обладает дополнительными правами за защиту своего права.

То есть они дают право на дополнительную защиту. Появляются дополнительные возможности, которые за пределами этого срока уже не существуют. Например, в розничной купли-продаже, если в пределах 2 недель можно обменять не подошедшую по расцветке вещь, то в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем или продавцом, можно потребовать расторжения договора в одностороннем порядке в случае недоброкачественности вещи, недоброкачественности, выявленной в пределах этого гарантийного срока. Далее. Условно можно говорить о том, что и у самозащиты существуют определенные сроки. Но сроки самозащиты являются неопределенными. И их границы определяются наличием условий для определения самозащиты. Помните, мы говорили о необходимой обороне. Если посягательство прекратилось, оно сейчас не является реальным и наличным, то с прекращением посягательства истекает срок применения соответствующей самозащиты, то есть мер необходимой обороны. И, наконец, последний вид сроков, о которых мы будем говорить отдельно, - это сроки исковой давности. Далее правила исчисления сроков. Что очень важно для всех видов сроков установлены общие правила исчисления. Им посвящена глава 11 ГК, здесь 5 статей довольно объемных по содержанию, 190-194, и правила исчисления касаются: способа определения продолжительности срока. И здесь возможно три варианта. Продолжительность срока может определяться указанием на календарную дату, например, 1 апреля. Периодом времени, он исчисляется по статье 190 ГК годами, месяцами, неделями, днями или часами. Сюда не попали кварталы, которые часто используются, например, в договоре аренды, и другие периоды времени. Например, сегодня, если вы пойдете пользоваться солярием, вам предложат поминутное исчисление срока. Но понятно, что этот перечень возможных сроков продолжительности, конечно, можно толковать и расширительно. То есть в определенных ситуациях это могут быть и минуты для определенных договоров. И, наконец, третий вариант, срок может толковаться указанием на события, которое должно неизбежно наступить. Например, страхование на случай смерти. Как оптимистично не относиться к жизни, это событие неизбежно наступит. Поэтому срок страхования определяется здесь соответствующим образом указанием на это событие. Это может быть, например, и такое событие, как, допустим, снижение среднесуточной температуры воздуха, допустим, предоставление услуг по отоплению начинается, если среднесуточная температура воздуха снижается меньше 5 градусов. Когда это наступит - неизвестно, но это неизбежно наступит, если мы находимся на 70-й широте.

Далее. К правилам исчисления помимо норм, определяющих способ определения сроков относятся и правила или нормы, определяющие начало течения и окончание срока. Все эти правила, фактически, императивны. Их нужно заучивать и знать. Все мы перечислять не будем, но, например, укажем, что начало течения срока определенного периода времени - это следующий день после календарной даты или события, которым определено начало, - это следующий день. То есть об этом нередко забывают. После календарной даты или события, которым определено начало. Неважно, определено в договоре или в законе. Например, если по договору аренды, заключенному на 3 месяца 18 марта, началом течения этого трехмесячного срока будет считаться 19 марта, то, допустим, срок исковой давности, если он начинается 18 марта, тоже трехлетний будет исчисляться с 19 марта. Если событие, та же температура воздуха понизилась, допустим, 7 октября, то отопление должно начинаться соответственно с 8 октября. Да, с этим связано понятие надлежащего исполнения, и возникновения в определенных случаях обязанности. До этого момента она не существовала, надо предоставлять услуги и тому подобное. Окончание срока - это соответствующий месяц и числа последнего дня. То есть трехмесячный срок, который начнется 19 марта, истечет 19 июня 2000 года. Если последний день является нерабочим, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Все, наверное, это пронаблюдали при назначении сроков налоговых деклараций. Никуда было налоговым органам не деться, они переместили на следующий день. Это получилось 3 мая в этом году, окончание срока. Если действие совершается в последний день срока, то применяются правила статьи 194, то есть действия должно быть совершено в организации, у которой установлен определенный рабочий день, и операции прекращаются в какой-то день и час, к сожалению, срок истекает в тот час, когда в организации прекращаются соответствующие операции. В банке, например. Есть почтовые организации. Именно поэтому у нас на Главпочтамте, если вы придете поздно, увидите, что к 24 часам поспешают делопроизводители и курьеры, которые должны направить в последний день срока тот или иной документ, исковой заявление или отзыв на иск, или претензию, если она была предусмотрена. Потому что только на Главпочтамте Санкт-Петербурга, а он работает круглосуточно, можно отправить до 24 часов.

С гражданами сложнее. То есть если договор займа заключен между гражданами, которые, как известно, организациями не являются, то получается, например. Что возврат в срок заемщиком установленной договором суммы будет считаться надлежащим исполнением. Если он осуществлен даже в 23 часа 50 минут, то есть до нуля часов может исполнить этот гражданин. То есть эти правила касаются только организаций, где установлен рабочий день. И, прочитаете в учебниках, понятие нерабочего дня, о котором я говорила, связано не только с теми государственными выходными и праздниками, которые определены нормами трудового законодательства. Если этот нерабочий день определен даже внутренними правилами самой организации, например, день рождение руководителя - у всех выходной. Если это можно будет подтвердить соответствующим образом документально, и организация реально не работала, то и срок исковой давности будет считаться истекшим следующий рабочий день после этого нерабочего дня. Наконец, мы переходим к срокам исковой давности. Сроком исковой давности называется срок, в течение которого обладатель нарушенного права может требовать его защиты в суде. Этот срок называется исковым, так как иск - это основное средство судебной защиты гражданских прав. С понятием срока исковой давности связано понятие права на иск, в пределах срока исковой давности реализуется право на иск. Принято различать право на иск в материальном смысле или право на получение судебной защиты, право на удовлетворение своего требования, право на вынесение решения в свою пользу, право на вынесение решения судебной защиты. И право на иск в процессуальном смысле или право на обращение в суд. Под этим понимается всего лишь право на обращение в суд. Сроки исковой давности распространяются только на право на иск в материалом смысле. Право на иск в процессуальном смысле, право на обращение в суд сроками не ограничено. Об этом говорит пункт 1 статьи 199 - требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. С чем это связано?

Зачем обращаться в суд, независимо от истечения исковой давности, если право на иск в материальном смысле сроком исковой давности уже будет погашено, что в иске будет отказано? Это связано сегодня с тем, что:

1. исковая давность не применяется судом по своей инициативе, применяется только по заявлению стороны в споре. Причем, сделанному до вынесения решения, до удаления суда в совещательную комнату до вынесения решения. До этого момента можно заявить о применении исковой давности, по заявлению стороны в споре. Это совершенно новое правило, оно установлено пунктом 2 статьи 199 и коренным образом изменило нормы о применении исковой давности в нашем законодательстве с 1995 года. раньше судья, получив материалы дела для рассмотрения и изучив их, и установив, что исковая давность истекла, первое, с чем начинал знакомиться судья, знакомясь с делом и исследуя его материалы, он мог не углубляться в детали, а сразу готовить решение об отказе в иске в связи с пропуском исковой давности. Сегодня он этого не имеет права делать, пока не заявила при этом одна из сторон. Но это правило нельзя толковать расширительно. Применение исковой давности или условие об исковой давности не может быть условием договора, например. Нельзя, допустим, заключить договор поставки или договор подряда, в котором будет пункт, что при нарушении договора одной из сторон, исковая давность применяется во что бы то ни стало или всем смертям на зло. То есть такое условие в договоре не может содержаться. Заявление должно быть сделано в отношении уже возникшего судебного спора. Это очень важно. То есть в ходе судебного заседания, в отзыве на иск, то есть документах, которые являются процессуальными документами и учитываются в суде, либо в самом судебном заседании с занесением в протокол судебного заседания.

Второе, почему надо принимать исковое заявление несмотря на явное истечение исковой давности. Исковая давность в проц6ессе своего течения может приостанавливаться, прерываться либо может быть восстановлена судом. И по заявлению стороны судом исследуется вопрос о наличие или отсутствии оснований для приостановления перерыва восстановления. Даже при наличии заявления о применении исковой давности. Вторая может ответить о приостановлении в перерыве и попросить о восстановлении. Виды сроков исковой давности. Общий срок сегодня установлен в 3 года, статья 196. В отличие от прежнего законодательства он одинаков для юридических и физических лиц, а также для публичных субъектов. Раньше он не применялся, например, для защиты социалистической собственности. Сегодня, к сожалению, применяется, и, например, КУГИ Санкт-Петербурга ни раз уже было отказано в тех или иных исках именно по причине пропуска срока исковой давности. То есть срок установлен. Кроме общих сроков, а о такой возможности упоминает статья 197, для защиты отдельных прав могут быть установлены специальные сроки, сокращенные. Например пункт 3 статьи 797 - срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один год. Или при признании сделок недействительными, о чем вы уже помните, например, при признании недействительными оспоримых сделок. Статья 181 пункт 2 - один год при признании недействительными сделок, совершенных под влиянием обмана, угрозы насилия, один год с момента прекращения этой угрозы или насилия.

И, наконец, появилась такая ситуация, когда срок исковой давности устанавливается более продолжительный, чем три года. Например, та же 181 пункт 1 - 10 лет для применения последствий ничтожной сделки. Но, повторяю, эти специальные сроки должны быть установлены ничем иным, как законом. Именно такой вид уровня нормативного акта, определяющего специальные сроки, устанавливает 197 статья. Надо сказать, что все, что дальше касается исковой давности, то есть те правила о порядке исчисления, установления, перерыве, распространяются как на общие, так и на специальные одинаково. Здесь нет никаких исключений и особенностей. И мы начнем сначала течения, и это самое важное, когда решается вопрос о защите права и о том, истекла ли не истекла исковая давность, все начинается с того, с какого момента исчислять начало исковой давности. Это очень сложный вопрос. Начало течения исковой давности определяется по правилам статьи 200. Здесь в качестве общего правила сохранилась старинная формулировка российского права - это день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. И все остальные разъяснения, то есть иные правила статьи 200 толкуют это обще правило, и, может быть, законодатель в прежнем ГК поступил удачнее, не прокомментировав это общее правило, потому что, смотрите, что говорится дальше в 200 статье: по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Ну и что? Это просто разновидность варианта общего правила. Если у нас был определенный срок исполнения. Нам должны построить дачу к 1 мая. Когда мы узнали о нарушении своего права? 1 мая и узнали, если ничего не построено. Поэтому указывать специально, что по окончании срока исполнения нет необходимости. Дальше. По обязательствам, срок исполнения которых не определен, либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование выполнения обязательства. Если должнику предоставляется льготный срок для исполнения требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. Тоже вариант общего правила. У нас, например, договор аренды на неопределенный срок. По общему правилу мы можем его прервать, предупредив за месяц, с недвижимостью - за три. Или у нас моментом востребования определен срок исполнения договора, по общему правилу мы должны осуществить исполнение немедленно. Льготный срок по ГК дается 7 дней. Понятно, что мы узнаем о нарушении своего права - месяц, 3 месяца, 7 дней мы должны покорно ждать по ГК. А по истечении этих сроков мы как раз и узнаем о нарушении своего права. Сложнее в ситуациях, связанных, например, с защитой права собственности, когда, допустим, собственник не знал об уничтожении своей вещи или хищении имущества и истекла исковая давности. Не посещал дачу, которая сгорела, или какую-то иную недвижимость, которая оказалась поврежденной. Мы вынуждены доказывать, что он должен был узнать о нарушении своего права как минимум год назад, когда, допустим, был период уплаты налогов на недвижимость или какие-то еще основания есть у нас утверждать, что он должен был узнать не сегодня, не сейчас, а год-два-три года назад. Поэтому начало течения исковой давности порождает и много других споров. И при рассмотрении темы "Ответственность", я думаю, что вы с этим еще столкнетесь. Когда, например, исчисляется неустойка за просрочку исполнения, допустим, за просрочку поставки. И исковая давность, срок для уплаты этой неустойки, не засчитывается в срок исковой давности. Возникают практические проблемы. Связанные с этим вопросом.

Что еще важно? Срок исковой давности не изменяется при перемене лиц в обязательстве. Статья 201. При переводе долга или уступке требования, когда меняется должник, или уступке требования, когда меняется кредитор, это происходит, например, при реорганизации юридических лиц, или, например, при наследовании. Исковая давность по требованиям, которая переходит к новому должнику или кредитору, не начинает течь сначала, хотя правопреемник, может быть, узнает, подписывая передаточный баланс или получая свидетельство о передаче наследства, о наличии нарушенного своего права именно в этот момент. Но, к сожалению, исковая давность по этим императивным правилам не меняется. Ее течение продолжается в оставшейся части. Далее. Мы уже говорили, что в процессе течения исковой давности она может переживать приостановление, перерыв или восстановление. Приостановление исковой давности возможно по основаниям, предусмотренным статьей 202. И хотя об этом не упоминает статья 202, возможно, по нормам иных федеральных законов, например, Кодексе торгового мореплавания есть такие основания приостановления, которые в 202-ю не попали, где говорится в ГТМ о предъявлении претензий к перевозчикам, установлено, что до получения ответа на претензии от перевозчика приостанавливается течение исковой давности. Но то, что не находится за пределами 220-й и встречается значительно чаще и сводится к 4 основным основаниям приостановления. Это - непреодолимая сила, которая препятствовала предъявлению иска. Как видите, непреодолимая сила, чрезвычайная и неотвратимая при данных условиях обстоятельство: стихийное бедствие, военные действия, чрезвычайные непредотвратимые обстоятельства. Но они должны препятствовать истцу, как видите, обладателю нарушенного права обратиться с требованием о защите своего права в суд. Второе основание - нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение. Не на срочной службе, не на военных сборах, а в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение.

Далее. Приостановление действия закона или иного правового акта. Таких примеров немного, но один из самых любопытных, наверное, в нашей истории, - это норма закона о собственности 90-го года. Закон сейчас не действует, но в нем была норма об ответственности государства за ущерб, причиненный уголовным преступлением. Предусматривалось право потерпевших от уголовных преступлений обращаться не только к причинителям, но и с соответствующим иском к государству. И государство за счет бюджетных средств должно было бы выплачивать это возмещение потерпевшему, а потом уже преследовать преступника и взыскивать с него все то возмещение, которое потерпевшему было выплачено. Кстати, такая демократическая норма во многих странах действует, и у них она создателями закона была успешно позаимствована под аплодисменты всего российского народа. Но до 1993 г. сохранялась неопределенность, адвокаты были вообще в растерянности, были иски предъявлены государству. Но ни один потерпевший своего возмещения от государства не получил, пока в 1993 г. кому-то все-таки не пришло в голову, и Закон о бюджете на 1993 г. в своем составе имел норму. Статья 25-я Закона о бюджете, который приостановил действие Закона о собственности в этой его части на неопределенный срок. Было указано, что на период действия этого закона: сначала на 1993 г., затем 1994 г - прошел в неопределенности, а с 1995 г. подобная статья из гражданского законодательства ушла, то есть теперь ее нет, но был такой момент, что приостановление было. И последнее - это мораторий, отсрочка исполнения обязательств, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании соответствующего закона. Мораторий или отсрочка исполнения обязательств. Например, по закону о банкротстве с момента принятия арбитражным судом к производству заявления о признании должника банкротом, кредиторы не вправе обращаться к должнику в целях удовлетворения своих требований в индивидуальном порядке, и соответственно для них происходит приостановление исковой давности. Что важно? Приостановление возникает, если основания наступили в течение 6 месяцев срока. то есть если до 6 месяцев, то приостановления нет.

Приостановление возникает, если основания наступили последние 6 месяцев. Тогда после отпадения этих оснований срок исковой давности продолжает свое течение в оставшейся части или продлевается до 6 месяцев, если оставшаяся часть меньше 6 месяцев, то продлевается до 6 месяцев. В отличие от приостановления при перерыве исковая давности начинает течь сначала. Статья 203 посвящена перерыву. Перерыв вызывается всего двумя обстоятельствами. Это предъявление иска в установленном порядке, то есть с соблюдением правил по подведомственности, по подсудности, и отправление искового заявления по почте является основанием для перерыва. А перерыв наступает, когда иск принят к рассмотрению, когда он зарегистрирован в канцелярии того или иного суда. Предъявление иска, и это понятно, потому что рассмотрение дела может длится сколько угодно, и несправедливо было бы продолжать считать течение исковой давности пока судьи находятся в отпуске, совещаются, переносят рассмотрение дела. И второе любопытное основание, которое раньше применялось по прежнему ГК только для граждан, только для физических лиц. Это признание долга путем совершения любых действий, свидетельствующих о признании. Это может быть письменное подтверждение, я помню, что я должен, разбогатею, - верну. Это письменное подтверждение. Оно может содержаться в отзыве на иск, оно может содержаться в документах, адресованных даже не самому кредитору, а третьим лицам. Но эти документы были предъявлены в суде в качестве доказательств признания долга, если удалось добыть кредитору эти документы. Наконец, признание долга может осуществляться фактическими действиями.

Например, частичная отгрузка заказанной продукции. Это могут быть некие фактические действия. И, повторяю, сегодня признание долга является основанием для перерыва, для любых участников, и для юридических лиц, и для публичные образований, если они участвуют в споре. Особым видом приостановления исковой давности являются случаи, предусмотренные статьей 204. Это приостановление в случае оставления без рассмотрении иска. Такая возможность предусмотрена процессуальным законодательством при несоблюдении установленного лицензионного порядка. Если в производстве имеется дело, оспоренное этими же сторонами по этому же предмету и тем же основаниям, это 105 статья, 225 статья. То есть иск может быть оставлен без рассмотрения до предъявления претензий. А что же с исковой давностью? В этом случае выносится определение, в котором говорится, что должны спорящие стороны сделать, и исковая давность приостанавливается на этот период, в том числе если иск предъявлен в уголовном деле, например, возмещение вреда или оплата похищенных вещей, и до вступления в законную силу приговора. Здесь есть определенные. И в отличие от общих правил приостановления по этому основанию осуществляется не зависимо от того, в какой момент течения срока исковой давности имело место приостановление, последние 6 месяцев или последние 6 дней. Восстановление исковой давности допускается по основаниям, предусмотренным статьей 205, когда суд признает уважительной причину пропуска. Но эти обстоятельства должны быть связаны с личностью истца, болезнью, беспомощное состояние и так далее. И восстановление допускается только для граждан. Такое толкование позволяет сделать текст 205 статьи. То есть оно не предусмотрено для юридических лиц и не должно применяться для граждан, занимающихся предпринимательством. Так как по общим правилам статьи 23, если вина не установлена законом, то к предпринимательской деятельности граждан применяются правила, предусмотренные к юридическим лицам. И нельзя согласиться, и эта позиция уже сейчас распространена шире, чем раньше, что можно устанавливать для индивидуальных предпринимателей исковую давность по тем же основаниям, которые предусмотрены для всех физических лиц вообще в статье 205. Итак, только для физических лиц, не индивидуальных предпринимателей. Исковая давность не распространяется на требования, перечисленных в статье 208. Но этот перечень исчерпывающий. И если внимательно в него вчитаться, то можно догадаться и в логике рассуждений понять логику законодателя. Например, требования защиты личных неимущественных прав и нематериальных благ, кроме случаев. Предусмотренных законом. Например, возмещение морального вреда может быть ограничено требованиями исковой давности. Не ограничивается. Требование вкладчиков к банку о выдачи вкладов. То есть если даже это был срочный вклад, то обычные правила о договоре хранения, когда после истечения исковой давности поклажедатель уже не сможет истребовать вещь. Сюда не могут распространяться, и банк обязан даже при наличие срочного договора, вернуть эту денежную сумму.

Не распространяется исковая давность на требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, то есть если это связано с компенсацией затрат на лечение, возмещения утраченного заработка. Эти требования будут удовлетворяться независимо от истечения исковой давности, правда, не более, чем за 3 года, истекшие после обращения с требованием в суд. Понятно, что здесь законодатель тоже руководствовался публичными интересами... и освободил государство от необходимости содержать таких лиц, предоставив им возможность получать содержание от своих причинителей непосредственно. Далее, что очень важно. Истечение исковой давности погашает право на иск в материальном смысле, но не погашает само материальное право. Очень сложный в теории вопрос, но иной вывод сделать нельзя, потому что в гражданском праве есть норма, в соответствии с которой исполненное не погашает само материальное прав. Поэтому исполненное после истечения исковой давности не может быть истребовано обратно (статья 206), и не имеет значения, знал или нет исполнитель обязательства об истечении исковой давности. Исполненное даже после истечения не может быть истребовано обратно.

И это было невозможно по отношению к социалистическим организациям. И истребование допускалось обратное, если исковая давность истекла.. исполнение было произведено. И последний момент, который мы с вами отметим, что все нормы об исковой давности императивны и не могут меняться соглашением сторон. Это касается самого применения или неприменения исковой давности, так и определения продолжительности, определения момента начала исковой давности и всех других норм остановления, приостановления, перерыва. Они не могут меняться соглашением сторон. Эти нормы императивны. И следующий вопрос, к которому мы переходим, - это из раздела Права собственности. Сегодня мы рассмотрим вопрос: "Понятие и содержание права собственности". В гражданском праве термин "собственность" используется в трех значениях. Во-первых. его иногда отождествляют с понятием вещи или совокупности вещей. Именно в таком значении он используется в словосочетании "собственность супругов", "основание приобретение собственности" или "распоряжение собственностью", передача собственности". Здесь можно говорить о том, что речь идет просто о совокупности вещей. Во-вторых, термин "собственность" отождествляют с правом собственности, с понятием "право собственности".

Третье, под собственностью понимают экономическое отношение, которое при наличие соответствующих правовых норм регулируется гражданским правом. Это экономическое отношение между субъектом и вещью, которое при наличие правовых норм опосредуется правом. Понятие "право собственности" имеет два значения. Под правом собственности в объективном смысле этого слова принято понимать подотрасль гражданского права, некую совокупность правовых норм, которая регулирует отношения собственности. Именно поэтому раздел второй Гражданского кодекса называется "Право собственности и другие вечные права". То есть эта совокупность правовых норм. И второе значение. Право собственности в субъективном смысле слова - это субъективное гражданское право. Такое же субъективное гражданское право, как право покупателя требовать передачи вещи, право арендатора пользоваться переданной ему в аренду вещь. Это субъективное гражданское право, одно из субъективных гражданских прав, которыми может обладать участник гражданских правоотношений. Как субъективное гражданское право - право собственности, обладает следующими особенностями, отличающими его от других субъективных гражданских прав. Некоторых из этих прав вам известны.

Во-первых, оно носит абсолютный характер, то есть оно существует в абсолютном правоотношении. Его обладатель или управомоченное лицо реализует его своей власть, в своих интересах. И противостоят ему в качестве обязанных лиц в абсолютном правоотношении все третьи лица, которые обязаны воздерживаться на посягательство права собственности.

Во-вторых, это абсолютное гражданское право оформляет непосредственное отношение лица к вещи. То есть в отличие от других гражданских прав, которые связывают только субъектов, так как именно в этом абсолютном праве его обладатель может реализовать свой интерес только используя вещь, без участия других лиц. Обладатель этого своеобразного права может удовлетворить свой интерес только используя вещь. А в обязательственных интересах, чтобы удовлетворить свой интерес, надо ждать или добиваться, если добровольно э того не делается, каких-то действий обязанного лица. Здесь иначе.

Третье. Объект права собственности - это всегда индивидуально определенная вещь. Если речь пойдет о вещах, определяемых родовыми признаками, которые определяются количеством, качеством (зерно, бензин), то можно говорить о праве собственности только, когда эти вещи индивидуализировано обособлены. В других случаях нужно говорить не о праве собственности, а о праве требования, об обязательственном праве на получение соответствующего количества, допустим ГСМ. Тем, что объектом является вещь, право собственности отличается от других прав, например, права авторства. Право авторства в качестве объекта имеет неимущественное благо, право автора признаваться автором, но не вещь.

Четвертое. Право собственности защищается с помощью особых, только ему присущих, вечных правовых исков: индикационного и неготорного.

Пятое. Обладает абсолютным характером защиты. И кроме того, что защищается от всех третьих лиц, обладает приоритетом по отношению к обязательственным правам. То есть вечно правовые иски удовлетворяются в первую очередь, имеют преимущество, в первую очередь. То есть если возникнет вопрос об удовлетворении индикационного иска востребования вещи или обращении изыскания по долгам перед кредиторами, то в первую очередь будет удовлетворяться виндикационный иск того лица, которое докажет наличие субъективного права собственности на ту вещь, на которую претендуют кредиторы.

Шестое. Обладает бессрочным характером. В отличие от обязательственных прав, которые могут существовать в пределах неопределенных сроков, но могут иметь и срочный характер и даже неопределенный срок, может быть в любое время прерван требованиями участников. Сама природа права собственности такова, что правом собственности нельзя наделять на срок. Существование течения любого срока не может быть условием существования права собственности. Если не отчуждает собственник свою вещь, то право собственности будет прекращено в связи с какими-то событиями.

Например, гибель индивидуально определенной вещи хочет этого собственник или не хочет, прекращает право собственности Он получит возмещение если он найдет виноватого, с кого можно получить возмещение убытков, но право собственности прекращает свое существование. Седьмое, последнее, и очень важное. Право собственности обладает так называемым правом следования. Оно настолько важно, что обладает правом следования. Это означает всего лишь то, что все иные имущественные права следуют за правом собственности. Например. Статья 617, договор аренды сохраняет силу для нового собственника. То есть, например, собственник сданного в аренду имущества продает это имущество другому лицу, которое согласилось, несмотря на то, что имущество в аренде его купить, то новый приобретатель, новый собственник не может расторгнуть договор с арендатором. То есть для него договор аренды в оставшейся части срока сохраняет силу. При определенных условиях, если связано с домами, если он докажет, что ему необходимо для личного пользования, но только в суде, если он аргументировано докажет, почему он хочет досрочно прекратить договор аренды. Или, например, статья 353, залог. Если вещь передана в залог, но собственник на эту вещь меняется, я залогодатель продаю эту вещь другому. Залог сохраняется при переходе права собственности на заложенное имущество. Залогодержателю безразлично, кто будет собственником, он все равно останется залогодержателем и так далее. Это основные отличия. Это мы отличили от обязательственных прав. От других вечных прав право собственности отличается своим содержанием. И в право собственности входит три правомочия.

В нашем законодательстве это: владение, пользование и распоряжение. Пункт 1 статьи 209 говорит, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Что понимается под этими правомочиями. Под владением понимается основанная на законе, то есть юридически обеспеченная, возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве, осуществлять хозяйственное господство, и держать вещь в руках, фактически обладаю ею, числить на своем балансе и так далее. То есть это право хозяйственного господства держать вещь в руках, почитайте об этом в учебнике. Собственник может передать право владения другим лицам по договору хранения, например, или по договору аренды. Но если у него остаются два остальных правомочия, то он права собственности еще не утрачивает. Пользование - это возможность извлекать из вещи ее полезные свойства или возможность хозяйственной эксплуатации вещи. Не обязательно собственник извлекает из каждой своей вещи полезные свойства. Может быть, наоборот право собственности связано только с расходами на нее по содержанию. Но у него всегда есть право передать в аренду, например, свою вещь, предоставить кому-то иному право пользования этой вещью. Но если он не передает одновременно третьего правомочия, а передает только пользование и владение, пользование без владения передать невозможно, то право собственности все еще остается за ним. И, наконец, третье правомочие - это распоряжение. Это возможность определить юридическую судьбу вещи, путем отчуждения, например, через куплю-продажу, дарение, измерение состояния этой вещи или переработка вещи, наконец, потребление. Понятно, что для потребляемых вещей пользование и распоряжение будут совпадать, потому что хозяйственная эксплуатация или извлечение полезных свойств из таких потребляемых вещей, например, как ГСМ, продукты питания, лекарственные, парфюмерно-косметические и тому подобные вещи, то есть это невозможно без потребления этих вещей или прекращения их существования распоряжения таким способом. Надо сказать, что такая триада правомочий характерна и традиционна для российского права. Эти правомочия были закреплены еще в своде законов Российской Империи в 1832 г. Это, наверное, одна из старейших норм нашего российского законодательства. А затем по традиции переходили во все гражданские кодексы 1922, 1964 и 1994 гг. В зарубежном законодательстве право собственности характеризуется иначе, здесь мы существенно отличаемся от других правовых институтов и отраслей. Так, в частности, в германском гражданском положении собственник может распоряжаться вещью по своему усмотрению и устранять других от всякого воздействия на нее. И этим исчерпано определение права собственности. Во французском ГК собственник пользуется и распоряжается вещами наиболее абсолютным образом. В англо-американском праве еще сложнее, там вообще нет легального определения права собственности. И исследователи определяют до 12 правомочий собственника. И само разграничение вечных и обязательственных прав, как таковое известное нашему и европейскому праву хотя бы с некоторыми отличиями от нашего, отсутствуют. И в содержание права собственности могут включаться даже и обязательственные правомочия. Поэтому у них к праву собственности относится и право доверительного управления, по договору траста или по договору доверительного управления. Это разновидность права собственности в англо-американском праве.

Но наши исследователи традиционно считают в том числе и Николай Дмитриевич Егоров, который много времени уделяет в работах праву собственности, что любые дополнения этой триады излишни, так как всякие правомочия не являются самостоятельными, а представляют собой только способ реализации родного из трех вышеназванных мною правомочий. Например, выделяемое правомочие управления есть ни что иное, как толкование или вариант распоряжения, правомочия распоряжения собственностью. Передача трех полномочий в полном объеме другому лицу означает одновременно и передачу права собственности. Но обладатели иных вечных прав, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, обладатели иных вечных прав, о которых вы потом будете говорить, тоже могут владеть, пользоваться и распоряжаться. Но от собственника они отличаются тем, что эти три правомочия будут осуществлять не своей властью и в своих интересах, а властью, данной им собственником и в интересах собственника. Поэтому собственник может изъять имущество, закрепленное в оперативном управлении, собственник может прекратить право хозяйственного ведения унитарного предприятия, собственник определяет целевой характер использования собственности у обладателя оперативного управления или права хозяйственного ведения. И использование по иному назначению может повлечь санкцию в виде лишения права на оперативное управление или хозяйственное ведение. А только собственник использует эти правомочия своей властью и в своих интересах. Все остальные - властью, данной им собственником и в интересах собственника. Применительно к этим трем правомочиям следует отметить. Что правомочие владения в российском гражданском праве допускает возможность как законного владения и незаконного владения. То есть учение о владении глубже всего разработано в российском праве, и в нормах Гражданского кодекса ему больше всего уделено места. Под законным или титульным владением понимается владение, имеющее предусмотренное законом основание, имеющее титул. Это может быть право аренды по договору аренды, это будет титул права аренды по договору аренды. Право хозяйственного ведения, закрепленное уставом - титульное владение. Что очень важно, в случае спора о законности владения, в гражданском праве действует презумпция законности фактического владения. Тот кто сейчас реально обладает вещь. Предполагается законным ее владельцем, презумпция законности фактического владения. Поэтому незаконность владения должна доказывать заинтересованная сторона. Тот кто оспаривает законность фактического владения должен это доказывать, а не фактический владелец должен оправдываться и подтверждать законность своего фактического владения. Это правило может быть выведено из толкования пункта 3 статьи 10, где сказано, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений, предполагается, то есть действует законность презумпции фактического владения. Но с незаконным владением не все так просто. Владение может быть незаконным или беститульным. Но незаконный или беститульным владением может быть не только в силу в силу преступного умысла и коварных происков заинтересованной стороны, это может произойти по разным причинам: искажение информации в документах, добросовестное заблуждение. Поэтому незаконное владение делят на добросовестное и недобросовестное.

Понятие недобросовестности - общее. То есть недобросовестным и здесь тоже читается тот, кто знал, мог или должен был знать о незаконности своего владения. Зачем это нужно разделять? Это очень часто учитывается при удовлетворении виндикационных исков, при расчетах после истребования имущества. Там возможность удовлетворения этого требования будет зависеть от того, добросовестным или недобросовестным оказался законный владелец. Кто купил украденную вещь в комиссионном магазине не будет считаться титульным владельцем, он будет является добросовестным, потому что он не знал, не мог и не должен был знать. И в зависимости от того как утратил право владения бывший собственник, будет решаться вопрос, можно ли ее истребовать собственнику или нужно искать похитителей и взыскивать в деньгах возмещения ущерба. При решении вопроса о добросовестности незаконного владения, здесь тоже действует презумпция добросовестности и незаконного владения. Далее. Говоря о содержании права собственности, надо отметить, что эти три правомочия собственника иногда называют правами: право владения, право пользования и распоряжения. Но точнее их называть правомочиями с тем, чтобы не было путаницы между сопоставлением части и целого. Здесь целое - это субъективное право собственности, а часть этого права логично называть правомочием, как элемента. Содержание права собственности не ограничивается только правомочиями. В содержание права собственности входят и обязанности, которые лежат на собственнике. Не может гражданское право существовать без обязанностей. Если в относительном правоотношении эти обязанности на должнике, на контрагенте или партнере, да и сам собственник несет обязанности, обладая правами, можно говорить том, что для собственника, коль он же сам и обладатель прав и обладатель обязанностей, можно говорить, что для собственника эти обязанности рассматривать следует как предел осуществления его субъективного права собственности. Среди эти обязанностей мы выделим следующие. Во-первых, это общая обязанность, предусмотренная статьей 10, не злоупотреблять правом.

И обязанности, которые связаны, например, с оборотоспособностью вещей, или определят оборотоспособность вещей. Об этом специально говорит пункт 3 статьи 209. Правда он касается только земли и других природных ресурсов. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами допускается законом, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав законных интересов других лиц. То ест запрещена сегодня передача в частную собственность земельных участков иностранным физическим лицам с 1998 года однозначно так можно толковать наш закон о дачных садоводческих и некоммерческих объединениях. Значит оборот земельных участков в этой части ограничен. Ограничен оборот оружия, ядов, радиоактивных препаратов, боеприпасов, и некоторых других объектов. Поэтому собственник должен выполнять некоторые обязанности, связанные с отчуждением. Он может провести отчуждение, но только в установленном порядке. Он может регистрировать право собственника, но с соблюдением разрешительной или иной процедуры.

Вторая разновидность общих пределов осуществления. Собственник может быть обязан использовать свою вещь по целевому назначению. По общему правилу законодателю, конечно, совершенно безразлично, как собственник использует свою вещь, хочет он носит пальто или нет, хочет он собаку укрывает своим пальто ему совершенно это безразлично. Но есть некоторые виды объектов, и опять здесь публичный интерес, использование которых по целевому назначению законодателю небезразлично. Например, жилые дома и квартиры. Жилые помещения. Должны использоваться по целевому назначению. Если вы обратитесь к статьей 288, то обратите внимание на то, что нецелевое право закреплено в статье 288, здесь просто декларация по целевому назначению, а если обратиться к статье 293, то здесь законодательное подкрепление этой декларации.

StudLance.ruStudLance.ru